Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Мария Каневская/MariaKanevskaya

Логотип телеграм канала @mariakanevskaya — Мария Каневская/MariaKanevskaya М
Логотип телеграм канала @mariakanevskaya — Мария Каневская/MariaKanevskaya
Адрес канала: @mariakanevskaya
Категории: Экономика , Кредиты, Налоги, Право
Язык: Русский
Количество подписчиков: 2.25K
Описание канала:

Все о законах/All about legislation

Рейтинги и Отзывы

4.00

2 отзыва

Оценить канал mariakanevskaya и оставить отзыв — могут только зарегестрированные пользователи. Все отзывы проходят модерацию.

5 звезд

1

4 звезд

0

3 звезд

1

2 звезд

0

1 звезд

0


Последние сообщения 6

2022-04-07 19:05:28 Членство России в Совете по правам человека приостановлено — резолюция ООН
3.8K viewsMaria Kanevskaya, 16:05
Открыть/Комментировать
2022-03-28 09:52:55 ​​От многих подписчиков мы получили вопросы связанные с отменой техосмотра.

Технический осмотр автомобиля – это проверка состояния транспортного средства на соответствие обязательным требованиям в области безопасности дорожного движения.

21.12.2021 года был принят закон «О внесении изменений в ст. 15 Федерального закона «О техническом осмотре» и ст. 15 Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств».

Законопроект отменяет техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, которые используются в личных целях.

Изменение закреплено следующим положением:
«Легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг легкового такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях, не подлежат техническому осмотру, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Такие автовладельцы имеют право по собственному желанию пройти технический осмотр.

Технический осмотр будет обязательным лишь в следующих случаях:
1. Использование транспорта юридическими лицами и ИП в коммерческих целях;
2. Если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца, а также при изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Данное дополнение указано в законопроекте так:

«Диагностическую карту, содержащую заключение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, оформленную в соответствии с Федеральным законом «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», срок действия которой на дату совершения регистрационных действий не истек – в случае постановки транспортного средства на государственный учет, совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство».

Так что, если не планируете менять конструкцию или владельца, техосмотр вам больше не нужен.

Ваш адвокат, к.ю.н.,
Мария Каневская
24/7, @mariakanevskaya
8.5K viewsNGOLAB_BOT, 06:52
Открыть/Комментировать
2022-03-24 10:30:10 ​​Если ОСАГО не покрывает…

Получить водительское удостоверение сейчас не составляет труда. Да, есть люди, кто относится к этому серьезно, учит правила, проходит курсы, а кто-то просто меняет денежные знаки на права и не заморачивается. В связи с этим на дорогах нашей страны зачастую происходят нелепые аварии.

В соответствии с Законом об «Обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» введенным в действие в РФ в 2002 году и называемом в народе «ОСАГО», все автовладельцы должны иметь действующий полис ОСАГО со списком допущенных к управлению лиц.

Данный полис позволяет компенсировать убытки, полученные в результате ДТП пострадавшему. Сумма возмещения строго фиксирована, и часто не покрывает весь ущерб. Более того калькуляция, составляемая экспертами страховой компании, зачастую сильно занижена, что приводит к дополнительным тратам.

Что делать, когда сумма страхового возмещения не покрывает расходы?

1. Привлекать независимого эксперта, делать отчет об оценке ущерба и «дожимать» страховую компанию, но тут есть свои тонкости, ограничения и лучше это делать с юристом.

2. Можно обратитьися к виновному владельцу. Это в первую очередь независимая оценка, досудебный порядок урегулирования спора и в крайнем случае судебный процесс.

Если полис ОСАГО является недействительным, а данный факт нередко встречается, есть несколько механизмов получения возмещения. Это либо обращение в Российский союз автостраховщиков с требованием о компенсации, либо напрямую к виновнику в рамках Гражданского законодательства. И тот и другой варианты требуют специальных знаний, соблюдения сроков и имеют нюансы.

Данная проблематика в нашей стране неплохо отрегулирована и имеет сложившуюся практику, но и риски. Не стоит бояться и стесняться отстаивать свои права, но нужно делать это грамотно.

Ваш адвокат, к.ю.н.,
Мария Каневская
24/7, @mariakanevskaya
6.8K viewsNGOLAB_BOT, 07:30
Открыть/Комментировать
2022-03-21 10:30:01 ​​Повреждение имущества

Представьте, что сосед со злости ударил по вашей двери и отвалилась ручка или разбил ваш цветочный горшок на лестнице. Это называется повреждением (или уничтожением) имущества.

Если умышленное уничтожение или повреждение имущества повлекло причинение значительного ущерба, это ст. 167 УК РФ; если ущерб незначителен, то ст. 7.17 КоАП РФ. Соответственно и два типа ответственности – административная и уголовная.

Определение значительности ущерба – процесс субъективный, но дадим некоторые рекомендации:

1. Причинение значительного ущерба представляет собой не только потерю имущества, но и его значимость для потерпевшего. Следует учитывать, произошло ли у потерпевшего существенное ухудшение материального положения, выразившееся в лишении каких-либо благ, которое определенное время не позволит ему обеспечивать условия жизнедеятельности на прежнем уровне.

2. При определении имущественного положения потерпевшего учитываются наличие у него доходов, размер и периодичность их поступления, наличие иждивенцев, совокупный доход семьи.

3. Мнение самого потерпевшего о значительности или незначительности ущерба, причиненного ему в результате преступления, должно оцениваться судом в совокупности с другими материалами дела, подтверждающими стоимость похищенного и имущественное положение потерпевшего.

4. Ущерб не включает упущенную выгоду и должен определяться на основании фактической (закупочной) стоимости вещи.

На сегодня значительность ущерба доказать тяжело. При определении стоимости вещи, она подвергается товароведческой экспертизе, где перед экспертом ставят вопрос «сколько фактически стоит вещь». Так, если вы купили вещь за 500 000 рублей, а эксперт оценил ее в 10 тысяч, вопрос о возбуждении уголовного дела отпадает. Учитывая практику, эксперты всегда дают -20%, а то и мину 35% от стоимости вещи.

Помимо суммы ущерба, надо доказать и то, что действия повлекли для вас финансовые проблемы. Если вы миллиардер, а сосед случайно поцарапал вашу дверь в подъезде, 167 УК РФ не будет.

Однако, ст. 167 УК РФ обязательно будет возбуждена если действия совершены:

1. Из хулиганских побуждений, с применением оружия или предмета
2. Путем поджога
3. Путем взрыва
4. Иным общественно-опасным способом
5. Если в результате действий погиб человек или наступили тяжкие последствия

Если вы и добьетесь возбуждения уголовного дела, не думайте, что сотрудники полиции будут вам «возвращать» уничтоженные ценности. Для этого необходимо будет подать гражданский иск в рамках уголовного дела. Зачастую люди думают, что, написав заявление, сразу им все восстановят – это ошибка и заблуждение, денег вы от государства не получите, а вот кражу вашего времени в колоссальных объемах – да. Поэтому подумайте, нужно ли вам это.

Ваш адвокат, к.ю.н.,
Мария Каневская
24/7, @mariakanevskaya
6.7K viewsNGOLAB_BOT, 07:30
Открыть/Комментировать
2022-03-19 10:30:00 ​​Может ли сотрудник полиции заходить в квартиру?

Сотрудники полиции, согласно статье 15 № 3-ФЗ от 07.02.2011 «О полиции», защищают право людей на неприкосновенность жилища, независимо от гражданства данного лица.

Скажем сразу: сотрудники полиции не вправе входить в жилые помещения помимо воли проживающих в них граждан иначе как в случаях и порядке, установленных федеральными конституционными законами. Хотя иногда и нарушают это правило.

Однако, есть ряд случаев, когда согласие не требуется:

1. Для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;
2. Для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления;
3. Для пресечения преступления;
4. Для установления обстоятельств несчастного случая.

В остальных других случаях, полиции запрещено без вашей воли проникать на вашу территорию.

Рассмотрим пару типовых ситуаций.

Сотрудник полиции позвонил в дверь и сказал, что ему необходимо опросить вашего родственника, в рамках проведения проверки по ст. 144-145 УПК РФ.
Вы имеете право не пускать его в квартиру для получения объяснения, в связи с тем, что проведение проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ не является основанием для входа.

Сотрудник полиции сообщил, что проводится процессуальная проверка и ему необходимо осмотреть место происшествия. Он считает, что квартира является частью места происшествия.
Здесь снова он не имеет право проходить, так как проводится проверка и уголовное дело не возбуждено, а значит нет подозреваемых, которых необходимо задерживать, да и самого преступления.

Часто люди пугаются таких слов как «процессуальная проверка», проверка в рамках уголовно-исполнительного кодекса и т.д., в связи с чем исполняют все требования сотрудника, не разобравшись в ситуации.

Если все-таки сотрудник силового ведомства проник к вам в квартиру, пишите жалобу на его действия в прокуратуру, в отделы собственной безопасности ведомств, фиксируйте все на камеру.

Ваш адвокат, к.ю.н.,
Мария Каневская
24/7, @mariakanevskaya
6.1K viewsNGOLAB_BOT, 07:30
Открыть/Комментировать
2022-03-16 10:00:07 ​​Отличие преступления от административного правонарушения

В комментариях нам задали вопрос: чем различаются правонарушения и преступления. Отвечаем.

Совершая действия, мы порождаем последствия. Они бывают положительными или отрицательными.

Как пример отрицательных – привлечение к ответственности, уголовной или административной. Действия, нарушающие законодательство РФ, могут классифицироваться, как преступление или административное правонарушение.

Под преступлением, согласно ст. 14 УК РФ, понимается общественно-опасное деяние, запрещенное Уголовным Кодексом под угрозой наказания. Должны быть следующие элементы:

1. Виновность, т.е. наше отношение к содеянному.
Вина может выражается в форме умысла (прямого или косвенного) и неосторожности. Прямой умысел – вы знали, что действия являются преступными и несут общественную опасность, однако все равно их совершили, косвенный умысел – вы могли предвидеть общественно-опасные последствия действий, не желали их наступления, но допускали или относились безразлично.

Преступление может быть совершено и по неосторожности: легкомыслию или небрежности. Легкомыслие – вы предвидели наступление последствий, однако думали, что сможете их предотвратить, не имея на то оснований. Небрежность – вы не предвидели наступления общественно-опасных последствий, однако должны были.

2. Общественная опасность.
Действия должны нести опасность для общества, например, поджог дома наносит вред инфраструктуре и проживающим лицам.

3. Действие должно быть запрещено уголовным кодексом.
Да, что не запрещено УК – то не является преступлением, аналогии права в УК РФ не имеется. Нет понятия, мол это должно быть преступлением, потому что это выглядит как преступление или похоже на преступление.

Административным правонарушением действие может классифицироваться лишь в следующих случаях:
1. Противоправность действия. Оно должно нарушать законы РФ;
2. Виновность. В отличие от УК РФ, форма вины имеет лишь 2 позиции: умышлено или по неосторожности;
3. Ответственность должна быть предусмотрена КоАП РФ.

За совершение преступления есть лишение свободы, а за административное правонарушение – нет. Также, как и нет судимости за совершение административных правонарушений.

Грань между административным правонарушением и преступлением довольно тонкая. Так, если вы один раз совершили административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КРФ об АП (стоимость похищенного от 1000 до 2500 рублей), а потом еще раз совершили данное административное правонарушение, являясь в этот период подвергнутым административному наказанию, ваши действия будут квалифицироваться как ст. 158.1 УК РФ («Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»).

Ваш адвокат, к.ю.н.,
Мария Каневская
24/7, @mariakanevskaya
6.6K viewsNGOLAB_BOT, 07:00
Открыть/Комментировать
2022-03-14 10:00:06 ​​Судебный приказ

Судебный приказ — это постановление (акт), вынесенное судьей на основании заявленных требований о взыскании денежных сумм и движимого имущества, не превышающих 500 тысяч рублей (ст. 121 ГПК РФ). Его выдача называется приказным производством.

Сторонами в производстве являются взыскатель и должник. Взыскатель — это лицо в пользу или в интересах которого выдан исполнительный документ. взыскателем может быть гражданин или организация, а также объединение граждан. Должником является гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу совершить определенные действия, передать денежные средства и иное имущество, исполнить иные обязанности или запреты, предусмотренные исполнительным документом) или воздержаться от совершения определенных действий.

Приказное судопроизводство осуществляется в упрощённом порядке, то есть без судебного разбирательства и вызова сторон для заслушивания их объяснений. В приказном производстве отсутствует спор о праве.

Судебный приказ выдаётся, если:

сумма долга не превышает 500 тысяч рублей;
отсутствует спор о праве;
требование основано на нотариально удостоверенной сделке;
требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме;
заявлено о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей;
речь о взыскании зарплаты и иных выплат работнику;
если заявлено о взыскании задолженности по оплате жилого помещения, к/у, услуг телефонной связи;
заявлено о взыскании обязательных платежей и взносов членом товарищества собственников жилья или строительного кооператива.

При подаче заявления о выдаче судебного приказа оплачивается пошлина в размере 50% ставки, установленной для исковых заявлений (ст. 333.19 НК РФ).

Разберем на примере. Взыскатель обратился с исковым заявлением по задолженности, вытекающей из договора займа, в размере 300 000 рублей, следовательно, он оплачивает госпошлину в размере 6 200 рублей, при подаче заявления по выдаче судебного приказа пошлина, составит 3 100 рублей. Кстати, в соответствии со ст. 89 ГПК РФ могут быть предоставлены льготы по ее уплате.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 23 ГПК дела о выдаче судебного приказа относятся к подсудности мировых судей. Заявление о вынесении судебного приказа подаётся в суд по общим правилам подсудности, то есть судебный приказ будет подаваться по месту жительства или нахождения должника или компании.

Судебный приказ составляется на специальном бланке и подписывается судьей. Экземпляр, который выдается взыскателю, судья заверяет гербовой печатью, а для должника изготавливается копия. Судебный приказ выносится в течении 5 дней со дня поступления заявления в суд.

Копию оправляют должнику, который в течении 10 дней может подать возражение в суд. Если должник подал возражения, то судья отменяет судебный приказ и в определении указывает взыскателю, что заявленное требование может быть предъявлено в порядке искового производства. Копии определения суда об отмене судебного приказа направляются сторонам не позднее 3 дней после дня его вынесения. Согласно постановлению Пленума ВС от 19 июня 2012, судебный приказ апелляционному обжалованию не подлежит.

Таким образом, судебный приказ является одновременно и судебным актом, и исполнительным документом, и по просьбе взыскателя может быть направлен судом для исполнения приставу-исполнителю.

Ваш адвокат, к.ю.н.,
Мария Каневская
24/7, @mariakanevskaya
5.3K viewsNGOLAB_BOT, 07:00
Открыть/Комментировать
2022-03-10 10:00:05 ​​Отмена судебного приказа

Многие взыскатели получают судебный приказ, а не решение суда, потому что это намного проще, быстрее и дешевле.

По закону, суд обязан направить копию судебного приказа должнику. Однако должники чаще всего узнают о нем после получения постановления о возбуждении исполнительного производства или вообще после списания средств. Например, если должник не получает почту по адресу регистрации, адрес изменился, либо указали неверный.

Разберем пример, если средства внезапно списали.

Списать могут двумя способами:
1) Взыскатель предъявил судебный приказ в банк должника;
2) Взыскатель предъявил судебный приказ службе судебных приставов.

Для начала нужно узнать, какой суд вынес судебный приказ, номер дела, данные взыскателя.
Если списал банк, нужно получить платежный документ о списании, там будет указано основание и вся информация. Если это ФССП, заходим на их сайт, вводим свое ФИО и получаем данные по судебному приказу.

Когда известно, какой суд вынес приказ, номер дела и взыскатель, нужно написать заявление на отмену судебного приказа (возражение) и отправить его в суд. Там мы указываем наименование суда, свои данные, номер дела и доводы о том, почему не согласны с данным приказом, а также просьбу его отменить. Доводы могут быть любые, например, вы не согласны с суммой.

На подачу заявления на отмену есть 10 дней со дня получения приказа (ст. 128 ГПК РФ). Если 10-тидневный срок истек, можно его восстановить, указав об этом в заявлении об отмене. На практике, судьи легко восстанавливают срок и отменяют судебный приказ.

После отмены судебного приказа вы получаете определение суда, в котором указано, что судебный приказ отменен. Тогда же отменяются все наложенные аресты и ограничения. Чтобы окончить исполнительное производство (если взыскатель подал судебный приказ ФССП) и снять ограничения, нужно предоставить определение приставу.

После отмены судебного приказа появляется и законная возможность вернуть списанные средства. Для этого надо подать заявление о повороте исполнения судебного приказа и приложить документ, подтверждающий списание, это может быть выписка со счета. После удовлетворения заявления мы получаем исполнительный лист, который можно предъявить в ФССП или в банк.

Отмена судебного приказа — это временное решение, потому что в дальнейшем взыскатель может обратиться с исковым заявлением в суд. В случае такого обращения, вопрос о взыскании будет решаться в споре на судебном заседании, где можно будет заявить о пропуске исковой давности, несогласие с размером суммы и т.п.

Ваш адвокат, к.ю.н.,
Мария Каневская
24/7, @mariakanevskaya
6.0K viewsNGOLAB_BOT, 07:00
Открыть/Комментировать
2022-03-07 10:00:04 ​​Может ли судья быть представителем в суде?

В одном разбирательстве по иску ООО к индивидуальному предпринимателю от истца принимал участие представитель по доверенности. Ранее он работал судьей районного суда общей юрисдикции, но по истечении срока полномочий вышел в отставку, после чего работал юристом.

Представитель ответчика указал в своей апелляционной жалобе, что интересы истца в процессе представляло лицо, которое не могло им быть на основании ст. 60 АПК РФ и просит отменить решение арбитражного суда первой инстанции.

Возник вопрос: является ли основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции, что интересы истца представляло лицо, имеющее статус судьи в отставке?

Здесь можно придерживаться следующей позиции. Сам факт обладания представителем стороны статусом судьи в отставке не является основанием для отмены решения. Но если заявителем будет доказано, что это привело или могло привести к принятию неправильного решения, оно должно быть отменено.

Обоснование. При отставке судьи статус не прекращается, звание сохраняется, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу тоже. Прекращение статуса судьи возможно лишь с прекращением отставки в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 15 Закона N 3132-I и происходит по решению квалификационной коллегии судей.

Согласно подп. 6 п. 3 ст. 3 Закона N 3132-I, судья не вправе быть поверенным или представителем (кроме случаев законного представительства) по делам физических или юридических лиц. В п. 1 ст. 16 Кодекса судейской этики, утвержденного VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 г. предусмотрено, что судья не вправе оказывать юридические услуги в период пребывания в должности судьи.

При этом судья вправе представлять самого себя, а также в случае законного представительства – и других лиц в судебных органах, давать консультации и оказывать иную юридическую помощь членам своей семьи. Аналогично и в ч. 1 ст. 60 АПК РФ установлен абсолютный запрет на выступление судьи в качестве представителя в арбитражном суде.

Верховный Суд РФ считает, что вышеуказанные ограничения в полной мере распространяются также и на судей, пребывающих в отставке (решение от 15 декабря 2006 г. N ГКПИ06-1473).

Также в заключении от 25 января 2018 г. N 3-КЭ Комиссия Совета судей РФ по этике указала: запрет для судьи, в том числе пребывающего в отставке, быть поверенным или представителем является самостоятельным (не связанным с возможностью осуществлять определенные виды оплачиваемой деятельности). Запрет имеет целью исключить ситуации, когда в процессе представителем выступает судья в отставке, что может порождать сомнения в беспристрастности.

Таким образом, сам по себе факт обладания представителем стороны статусом судьи в отставке не является основанием для отмены решения. Но, если заявителем апелляционной жалобы будет доказано, что такое нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, решение должно быть отменено.

К сожалению, в практике арбитражных судов не удалось обнаружить ни одного судебного акта, в котором бы обсуждался этот вопрос. Тем не менее практика судов общей юрисдикции выводы подтверждает: апелляционное определение СК по гражданским делам Иркутского областного суда от 22 августа 2012 г. по делу N 33-6812/12, апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного суда Республики Тыва от 10 января 2013 г. по делу N 33-23/2013, апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики от 27 июня 2012 г. по делу N 33-306/12.

Вывод: Судья может быть представителем в суде, только если будет представлять самого себя, а также может оказывать юридическую помощь членам своей семьи.

Ваш адвокат, к.ю.н.,
Мария Каневская
24/7, @mariakanevskaya
5.8K viewsNGOLAB_BOT, 07:00
Открыть/Комментировать
2022-03-04 10:00:04 ​​Совместная и долевая собственность

Поговорим о собственности и проведем небольшой ликбез.

Когда один объект недвижимости принадлежит нескольким собственникам, она считается общей. В статье 244 Гражданского Кодекса законодатель разделяет такую собственность на долевую и совместную.

Законом не запрещено нескольким лицам владеть одним объектом недвижимости. Чаще всего это супруги, дети, родители, но могут быть и совершенно чужие люди.

Чем отличается совместная собственность от долевой?

Все просто. В долевой собственности определена доля каждого собственника, например, 1/2, 1/3, ¼ и так далее. Если же доли не выделены, но собственники владеют совместно, она, соответственно, является совместной собственностью.

При этом совместной собственностью также будет и недвижимость, приобретенная супругами во время брака. Даже в том случае, если договор купли-продажи подписывал только один, и право собственности в Росреестре зарегистрировано на него. Вторая половина будет иметь на эту квартиру такие же права (если супруги не прописали другое в брачном договоре).

По умолчанию, в имуществе, приобретенном во время брака, доли считаются равными. Однако в случае судебного спора равные доли могут превратиться в неравные. Есть примеры, когда при разделе совместного имущества один из супругов доказал, что имущество было приобретено за счет личных средств одного супруга, которые ему подарил родственник, а как мы знаем, в соответствии со ст. 33 Семейного Кодекса РФ имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, является его собственностью.

Также закон не запрещает произвести раздел совместной собственности, после чего она и станет долевой.

Если хотите точно определить, сколько принадлежит каждому, заключите соглашение об определении долей. Оно требует обязательного нотариального заверения. Это самый простой способ выделения доли, но не единственный. Если какой-то из собственников не согласен, то выдел доли можно осуществить через суд.

Ваш адвокат, к.ю.н.,
Мария Каневская
24/7, @mariakanevskaya
7.9K viewsNGOLAB_BOT, 07:00
Открыть/Комментировать