Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Юридические кейсы

Логотип телеграм канала @rupravo — Юридические кейсы Ю
Логотип телеграм канала @rupravo — Юридические кейсы
Адрес канала: @rupravo
Категории: Бизнес и стартапы
Язык: Русский
Количество подписчиков: 205
Описание канала:

Андрей Иванов @andrvik
Судебный блогер. Юрист. Преподаватель. Основной контент создаю на Дзен — https://dzen.ru/rupravo
Не пытаюсь создать лучший в мире канал о праве — показываю способы решения конкретных юридических проблем в структурированных кейсах.

Рейтинги и Отзывы

2.67

3 отзыва

Оценить канал rupravo и оставить отзыв — могут только зарегестрированные пользователи. Все отзывы проходят модерацию.

5 звезд

1

4 звезд

0

3 звезд

0

2 звезд

1

1 звезд

1


Последние сообщения

2022-03-14 14:34:29 ​​[Кейс] Почему Успенский проиграл суд о Чебурашке? Соотношение литературного произведения и его экранизации

Защищен ли персонаж литературного произведения авторским правом так же, как и литературное произведение целиком?

Да, защищен. Другими словами, авторское право защищает произведение полностью как законченный литературный проект с завершенной сюжетной линией.

Авторское право берет под защиту и отдельные части произведения, к коим следует относить и литературного персонажа с описанием его внешности и характера.

Что есть экранизация?
Понимая вышесказанное, важно отличать персонажа литературного от персонажа, созданного в процессе экранизации произведения.

Экранизированный персонаж несомненно производен от персонажа литературного, но при этом имеет все необходимые признаки самостоятельного объекта интеллектуальной собственности.

Авторское право на персонажа произведения литературы не распространяется на персонажа кино, телепрограммы или мультфильма, созданных по мотивам этого произведения.

— Ситуация

Некое общество с ограниченной ответственностью наладило несколько лет назад выпуск флеш-карт в виде персонажей известных мультипликационных фильмов.

Одним из персонажей, увековеченных в виде usb-накопителя, стал герой литературного произведения Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья».

Обращаясь с иском в Басманный суд столицы, известный детский писатель требовал обязать компанию прекратить выпуск изделий в виде персонажей, являющихся объектом его авторских прав, и выплатить ему денежную компенсацию в связи с уже допущенными фактами нарушения.

В чем была ошибка Успенского и его юристов?

Они не разграничили персонажа литературного и персонажа экранизированного и ошибочно считали, что авторские права писателя распространяются и на внешний облик мультипликационного героя.

Ответчик не оспаривал авторство Э.Н. Успенского на литературное произведение, но указал, что при производстве его продукции был использован персонаж мультфильма, а не персонаж книги.

Более того, производитель «флешек» предоставил суду лицензионный договор с ФГУП «Объединённая государственная киноколлекция», которое является обладателем исключительных прав на мультипликационного персонажа «Чебурашка».

— Результат

Басманный суд принял решение отказать заявителю в удовлетворении иска.

Полное решение суда по рассмотренному делу можно посмотреть здесь.

— Вместо итога

Вместо итога сегодня вопрос. Представляете, какое количество судебных исков «перелопатили» российские суды в отношении нарушения исключительных прав на использование образа мультипликационных персонажей таких мультфильмов как «Смешарики» и «Маша и Медведь»?

До понимания необходимости соблюдения авторских прав в полном объеме нашему обществу еще очень далеко.
185 views11:34
Открыть/Комментировать
2022-02-21 15:30:47 ​​Ипотечная арифметика: был должен банку 8 млн, отдал ему дом за 17 млн и остался должен еще миллион

Мужчина рассчитывал на так называемую «ипотечную амнистию», есть в законе об ипотеке норма, которую стали так неофициально именовать

Что называют ипотечной амнистией?

ФЗ «Об ипотеке» содержит норму, сформулированную в пункте 5 статьи 61. Если коротко, норма предусматривает прекращение обязательств заемщика перед банком в случае, когда банк, не сумев реализовать заложенное имущество, оставил его за собой.

Сразу скажу, что банк в этом случае оставляет имущество по цене ниже не более чем на 25% его стоимости на первоначальных торгах.

А теперь сама ситуация

Некому предпринимателю срочно понадобились деньги на развитие бизнеса. Не сумев получить кредит для этих целей, он решился на ипотечный.

За год до этого предприниматель приобрел за 17 миллионов рублей хороший загородный дом — он-то и стал предметом залога.

Получил он под залог такого дома целых 8 миллионов рублей, вложил их бизнес и потерял. Так часто бывает, но суть не в этом. Вместо того, чтобы пытаться продать дом и из этих средств погасить задолженность, он понадеялся на торги.

Мол, пусть дом продают с торгов, забирают сумму долга, остальное возвращают мне.

В его расчёте сразу была ошибка — он думал, что на торгах дом уйдет если не за 17 млн, то хотя бы за 14-15.

Оценщик оценил недвижимость в 13 млн рублей. Всего.

Но на торги дом был выставлен не по этой цене. Стартовая цена в этом случае равна 80% от суммы оценки, то есть 10,4 млн.

В большинстве случаев первые торги в таких случаях признаются несостоявшимися. Соискатели не торопятся заявляться, зная что на повторных торгах цена будет ниже еще на 15%.

Так случилось и в этот раз - цена дома на повторных торгах составила 8,8 млн (цифру округлил).

Но и вторые торги не состоялись. Как я указывал выше в этом случае банк может оставить себе дом себе (приобрести право собственности на него) по цене на 25% ниже цены первоначальных торгов.
10,4 млн - 25% = 7,8 млн рублей

Почему банк не списал долг?

Долг банку к описываемому моменту составил уже более 9 млн рублей - проценты не погашались, пени начислялись.

Надежда предпринимателя на норму статьи 61 ФЗ «Об ипотеке», которая позволяет списать долг рухнули. Они изначально были беспочвенными.

В норме есть важный момент, банк должен списать долг заемщика лишь в случае получения кредитных средств на приобретения жилого помещения. В нашем же случае ипотечный кредит был получен на для осуществления предпринимательской деятельности, что нашло отражение в кредитном договоре.

Банк потребовал доплату в размере 1,3 млн рублей (цифру округлил).

Вот такой печальный итог. Думаю, что вполне реально было продать дом за 10-12 млн рублей, не доводя дело до торгов. Но...
278 views12:30
Открыть/Комментировать
2022-02-17 13:15:21 ​​[Кейс] Вправе ли адвокат проходить на территорию исправительного учреждения с мобильным телефоном?

В Курской области адвоката не допустили на территорию исправительной колонии для участия в судебном заседании по причине наличия у него мобильного телефона.

— Ситуация

Сдать телефон на контрольно-пропускном пункте адвокат отказался, на территорию колонии допущен не был, участвовать в судебном заседании не смог.

Дело «проиграно» в трех инстанциях

В районном суде искренне изумились: «А какие ваши права, собственно, нарушены?»

«Ткнули носом» в статью 82 Уголовно-исполнительного кодекса, статью 14 Федерального закона «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», приказ Минюста от 16 декабря 2016 года № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений».

Нельзя иметь при себе средства мобильной связи. В чем спор-то?

Коллегам в апелляционной и кассационной инстанции такая позиция тоже приглянулась, они оставили решение суда первой инстанции без изменений.

Верховный Суд: адвокат — не рядовой гражданин

Судьи Верховного Суда указали, что нормы, обязывающие сдать при посещении исправительного учреждения средства мобильной связи, адресованы гражданам, прибывшим на свидание с осужденными.

Регулирование этого вопроса в отношении адвоката или иного лица, оказывающего профессиональную юридическую помощь, совершенно иное.

В частности, статья 241 Уголовно-процессуального кодекса разрешает вести аудиозапись судебного заседания. При этом закон не устанавливает перечень технических средств, которые могут использоваться для реализации этого права.

Следовательно, адвокат был вправе использовать как специализированный диктофон, так и мобильный телефон с встроенной в него функцией диктофона.

Запрет на использование адвокатом средств мобильной связи во время судебного заседания на территории исправительного учреждения в законе отсутствует.

Все предыдущие судебные акты по этому делу были отменены, действия сотрудников исправительной колонии признаны незаконными.

Полный текст определения Верховного Суда по этому делу можно посмотреть здесь.
226 views10:15
Открыть/Комментировать
2022-02-15 09:15:43 ​​[Кейс] Получил наследство — плати алименты за наследодателя. Разбираемся с ситуацией

Бывшая супруга умершего предъявила к его матери иск о взыскании долгов по алиментам в отношении дочери. Разбираться пришлось Верховному Суду.

Какие алиментные обязательства переходят по наследству?

Сразу разделим два момента.

Уплата алиментов — отношения, связанные с конкретной личностью. Со смертью плательщика алиментов его алиментные обязательства прекращаются и к наследникам не переходят.

Тогда о чем речь? Речь о долгах по алиментам. Не выплаченные алименты, пени по ним ложатся на наследников в пределах стоимости имущества, полученного от наследодателя.

— Ситуация

Плательщик алиментов умер в апреле 2016 года, оставив после себя не только квартиру, но и долги по алиментам - 1,1 млн (сумму округлил).

Долг образовался по причине уклонения умершего от алиментных платежей в период с 2009 по 2016 годы.

Квартиру унаследовали в равных долях дочь умершего и его мать. После принятия наследства указанными лицами мать девочки обратилась с иском к её бабушке о взыскании половины суммы долга по алиментам.

Суды первых двух инстанций иск удовлетворили.

Представители ответчицы не оспаривали саму обязанность погасить данный долг умершего, но ссылались на пропуск срока исковой давности по некоторым платежам.

Суды сослались на статью 9 Семейного кодекса, устанавливающую, что на требования, вытекающие из семейных отношений, не распространяется исковая давность.

Не очень понятно, почему судьи не обращали внимание на тот факт, что из семейных правоотношений возникала обязанность платить алименты у умершего. У его матери обязанность погасить «алиментный долг» вытекала из наследственных отношений, которые относятся к числу гражданско-правовых.

На этот факт и указал в своем определении Верховный Суд, определив, что дело должно быть заново рассмотрено судом первой инстанции.

Судьи высшей судебной инстанции указали, что алиментные отношения носят длящийся и ежемесячный характер, поэтому нужно отсчитывать общий срок исковой давности (3 года) от даты уплаты каждого ежемесячного платежа.

Взысканию подлежат лишь суммы тех алиментных обязательств, с момента наступления которых до момента обращения с иском в суд не истек трехлетний срок.

— Вывод

Наследник обязан погашать долги по алиментам наследодателя в пределах стоимости принятого в наследство имущества, но лишь те из них, по которым не истек трехлетний срок исковой давности.

Определение Верховного Суда РФ № 18-КГ18-267 от 26 февраля 2019 года можно посмотреть здесь.
184 views06:15
Открыть/Комментировать
2022-02-14 09:30:28 ​​Бывшая супруга сама отняла алименты у бывшего мужа (без суда и приставов). Подход спорный, но оказался успешным

Женщина без суда и судебных приставов получила 25% цены доли в квартире, которую бывший муж продал.

Поступок женщины юридически не бесспорный, но смелый и не лишенный логики. При этом, насколько мне известно, ни один юрист, к которому обратился бывший муж, считающий себя обманутым, не взялся в этом деле ему помогать.

— Ситуация

Ситуация простая. Муж, жена, общий ребенок, развод.
Семья не богатая, из дорогостоящей собственности лишь квартира, нажитая в браке.

Суд разделяет эту квартиру между супругами в равных долях, образуя тем самым долевую собственность на нее.

Затем жена обращается за выдачей судебного приказа, в котором устанавливается обязанность бывшего супруга выплачивать 25% дохода на содержание ребенка, оставленного решением суда проживать с матерью.

Бывшему супругу нужно где-то жить, поэтому он решает продать свою долю в квартире, и соблюдая требование о преимущественном праве покупке, установленное статьей 250 Гражданского кодекса, предлагает приобрести его долю бывшей супруге.

Женщина согласилась. В подписанном договоре условие об оплате было прописано следующим образом: 75% согласованной стоимости доли бывшая супруга выплачивает в день подписания договора, 25% — после регистрации перехода права.

«А 25 процентов я тебе не отдам, это алименты»

И не отдала.

Обосновала свою позицию ссылкой на статью 81 Семейного кодекса, которая устанавливает, что алименты платятся не только с заработка, но и с любого иного дохода родителей.

Денежные поступления от продажи доли в квартире бывшая супруга посчитала таким доходом и самостоятельно удержала 25% от этой суммы в свою пользу.

Что смущает?

С точки зрения справедливости меня ничего не смущает. С точки зрения права, есть один нюанс.
Статья 116 Семейного кодекса содержит положение, что алименты не могут быть зачтены другими встречными требованиями. То есть удержанную женщиной сумму алиментами считать нельзя. Она должна её уплатить продавцу доли, а уже затем требовать с него 25% полученных средств в качестве алиментов.

Абсурдно, но закон предписывает именно такие действия.

Но в Гражданском кодексе имеется статья 14, которая самозащита гражданских прав. Если признавать действия продавца доли не удержанием, а самозащитой права, то её действия следует считать вполне правомерными.
175 views06:30
Открыть/Комментировать
2022-02-11 09:37:41 ​​Мастер-класс по введению в заблуждение — история состязания двух обманщиков

Сегодня рассмотрю казус хорошо известный в академической юридической среде, он упоминается еще в задачниках для подготовки древнеримских юристов, но прийти к единому мнению юристы не могут.

Ценное одеяние

На античном рынке можно было видеть целые ряды старьевщиков, которые скупали дешево старые вещи, умея затем перепродать их в своих лавках значительно дороже.

К одному из многочисленных скупщиков подошел бедный юноша. Юношу интересовала сумма, которую торговец готов был заплатить за его старые штаны.
Штаны выглядели плохо — дыры, потертости, ветхость. Получить за такой товар можно было гроши.

Старьевщик, осматривая одежду без особого интереса, даже скорее с видимым пренебрежением, вдруг изменился в лице. Он благосклонно улыбнулся и заявил, что штаны конечно в очень плохом состоянии, но он добрый человек и видит как сильно юноша нуждается в деньгах, поэтому готов заплатить за них в десять раз больше, чем даст любой другой скупщик.

Обрадованный юноша тут же согласился. Сделка состоялась, оговоренная сумма была получена молодым человеком.

Дальше произошло что-то невообразимое. Штаны все еще лежали на торговом столе старьевщика, юноша ловко залез рукой в карман проданного одеяния и вынул оттуда золотую монету.

Он не пытался убежать — монета принадлежала ему.
Старьевщик, осматривая штаны, нащупал монету и моментально определил по её размерам, что это «золотой». Он подумал, что незадачливый продавец забыл деньги в кармане, поэтому предложил высокую цену за товар, надеясь разжиться ценной монетой.

Юноша спокойно заявил скупщику, что штаны продавались без монеты. Предлагая приобрести товар, он не обещал передать покупателю и содержимое карманов. Монета же не является принадлежностью штанов и не следует их судьбе, если только соглашением сторон не установлено иное.

Давайте разбираться

Сразу обратим внимание, что оба субъекта правоотношения действуют недобросовестно.

Старьевщик пытается воспользоваться забывчивостью продавца, чтобы присвоить монету, юноша — специально подсовывает монету, чтобы создать у покупателя иллюзию возможности получить монету в свою собственность, склоняя тем самым последнего к завышению цены сделки.

По римским законам сделка должна признаваться недействительной как совершенная с пороком воли. Заблуждение потерпевшей стороны как раз является таковым пороком.

Такой подход имеет право на существование, но разрешать ситуацию таким образом на основе действующего российского законодательства нельзя.

Статья 135 ГК регулирует такое соотношение вещей в гражданском праве как «главная вещь» и «принадлежность», устанавливая что принадлежность следует судьбе главной вещи.

Но является ли монета принадлежностью штанов?

Для признания вещи принадлежностью она должна иметь с главной вещью общее назначение — штаны носят, монету — вряд ли.

Вот скрипку и смычок мы можем рассматривать как главную вещь и принадлежность, хорошим примером будет замок и ключ. У этих вещей действительно общее назначение.

Штаны и монета — отнюдь.

Сложно отрицать, что старьевщик заблуждался относительно того, что получит штаны без монеты. Он рассчитывал на обратное.

Но вопрос в другом, следует ли считать, что юноша ввел торговца в заблуждение специально оставив «золотой» в кармане.

Думаю, что заблуждение покупателя возникло в результате его собственных умозаключений, вызванных низменными побуждениями.

Было бы странным обвинять продавца в том, что отдавая штаны на осмотр, он не освободил карманы от всего содержимого.

Если мы решим признать такую сделку совершенной под влиянием заблуждения, тогда таковой же следует признавать сделку купли-продажи квартиры в ситуации, когда покупатель осматривал её с вещами хозяев внутри, а получил по акту приемки пустую.

Вещи в квартире — не принадлежность таковой, и если в договоре специально не согласовано, что квартира продается вместе с какими-то вещами, значит она продается без них.

С монетой та же история.
170 views06:37
Открыть/Комментировать
2022-02-07 10:00:20[Кейс] Как работница добилась в суде заключения бессрочного договора вместо срочного

Пришлось нелегко. Суд первой инстанции с доводами не согласился, да еще и прокурор встал на сторону работодателя.

— Ситуация

При заключении трудового договора работодатель проигнорировал требование статьи 58 Трудового кодекса, которая требует обосновать заключение срочного трудового договора, — необходимо указать причину, по которой трудовые отношения не могли быть оформлены на неопределенный срок.

Причем произвольную причину указать нельзя, перечень таких обстоятельств перечислен в законе.

Работодателя сей факт не смутил. В суде представитель компании заявил, что женщину приняли на работу вместо другой сотрудницы, которая ушла в отпуск по уходу за ребенком.

Затем, по словам представителя работодателя, основная сотрудница из отпуска вышла, поэтому срочный договор был прекращен.

Очень странно, что суд первой инстанции эти объяснения устроили. Судьи должны были обратить внимание на следующие обстоятельства:

Момент окончания трудового договора был определен конкретной датой — 31 декабря 2019 когда. Когда работника принимают на место временно отсутствующего сотрудника, дату не указывают, так как основной сотрудник имеет права приступить к работе в любой момент.

Работницу уволили в связи с истечением срока трудового договора лишь после того, как она отказалась заключить трудовой договор на новый срок (вновь оформить срочный трудовой договор), и потребовала оформить бессрочные трудовые отношения.

Районный суд не захотел учитывать эти обстоятельства, а вот суд апелляционной инстанции учёл.

— Результат

Судьи апелляционной инстанции указали, что наличие среди работников женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, еще не означает, что работницу приняли на место кого-то из них. Этот факт необходимо отражать в договоре, чего сделано не было.

В «кассации» такой подход устоял: трудовой договор признали заключенным на неопределенный срок, женщину восстановили на работе, взыскали потерянный в результате вынужденного прогула заработок и компенсацию морального вреда.

Апелляционное определение Московского городского суда по этому делу можно посмотреть здесь.
203 views07:00
Открыть/Комментировать
2022-02-04 09:15:00[КЕЙС] НЕОБЫЧНАЯ СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ. ПОЧТИ ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Эта история вполне могла бы стать основой сюжета какого-нибудь современного детективного романа. Но «детективничать» я не собираюсь, поэтому скажу сразу, что мошенничество стало возможным по причине преступного сговора мошенника со следователем.

Преступный замысел не был реализован до конца по причине грамотных действий адвоката обвиняемой.

— Ситуация

Женщина размещает объявление о продаже своей квартиры на популярной доске объявлений.

На объявление откликается некий мужчина, договаривается с продавцом о встрече для осмотра объекта, они встречаются в продаваемой квартире.

Через некоторое время мужчина обращается с заявлением в полицию, ссылаясь на факт мошенничества со стороны женщины. Якобы он передал ей аванс 1 млн. рублей и теперь несостоявшийся продавец и деньги не возвращает, и квартиру продавать с учетом этого миллиона не собирается.

Женщина категорически отрицает факт получения от мужчины каких бы то ни было денежных средств.

В уголовном деле имеется расписка, выданная обвиняемой, в котором подтверждается получение аванса.

Женщина отрицает и факт выдачи ею расписки.
Почерковедческая экспертиза устанавливает, что расписка написана обвиняемой и подпись на документе также принадлежит обвиняемой.

Как вам сюжетик?

История с распиской

Скажу сразу, обвиняемая в этой истории действует честно и добросовестно, эксперт также делает свою работу честно.

В ЧЕМ СХЕМА?

В уголовное дело помещается фальсифицированная расписка обвиняемой. Никаких попыток приблизить текст на раcписке к её почерку не делается. Этого и не нужно.

Небольшая справка о положениях уголовно-процессуального законодательства, регулирующего почерковедческую экспертизу:

Процедура получения образцов почерка регулируется статьей 202 УПК России. Присутствие во время этой процедуры эксперта требуется в случае судебной экспертизы, то есть в ситуации когда исследование почерка назначил суд. В нашем случае экспертиза проводилась по инициативе следствия, эксперт при получении образцов почерка не присутствовал.

Следователь несколько раз пыталась надавить на обвиняемую, требовала признать факт получения денег, предлагала сторонам «примириться» в случае «возврата» якобы полученного миллиона.

Женщина отвечала отказом. Тогда следователь в своем кабинете выложила перед обвиняемой имеющуюся в деле расписку и попросила переписать ее дважды для эксперта, что и было сделано.

Дальше дело техники. Фальсифицированные документ из дела изымается и вместо него помещаются туда две расписки. Одна — в качестве первоначальной, другая — как взятая в качестве образца почерка обвиняемой.

Не удивительно, что эксперт устанавливает идентичность почерка.

Разоблачение преступной схемы

Адвоката смутил очень интересный факт. Имеющиеся в уголовном деле расписки написаны очень похожими чернилами. Очень маловероятно, что ручки при составлении расписки в продаваемой квартире и в кабинете следователя были одинаковыми.

Это возможно, но маловероятно и вызывает сомнения.

Эти сомнения адвокат и решил разрешить при помощи еще одной экспертизы.

В этот раз перед экспертом стояли два вопроса:

Когда были составлены оба документа? Сильно ли они различаются по времени использования бумаги?

Идентичен ли состав чернил на обоих документах?

Понятно, что экспертиза подтвердила факт фальсификации материалов уголовного дела.

— Выводы

В этом деле обратил внимание на пару моментов.

Очень важно, чтобы между защитником и обвиняемым устанавливались доверительные отношения. Адвокат должен верить своему доверителю. Это помогает.

В наш цифровой век становится сложно получать так называемые «свободные» образцы почерка для экспертизы.

Свободным образцом следует считать текст на документе, который обвиняемый собственноручно написал до возбуждения уголовного дела и совершенно без цели предоставить кому-то образец своего почерка.
206 views06:15
Открыть/Комментировать
2022-02-03 09:15:00Чиновника наказали за то, что он заключил договор на ремонт своего кабинета, а реально потратил деньги на ремонт поликлиники

— Ситуация

По документам бюджетные деньги в сумме 218 тысяч рублей потрачены на ремонт кабинетов администрации сельсовета, но по факту глава местной администрации потратил их на ремонт сельской больницы.

— Результат

С юридической точки зрения ситуация однозначная — нецелевое расходование бюджетных средств. Главе сельской администрации пришлось вернуть в бюджет 158 тысяч, еще 60 тысяч взыскали с подрядчика.

Дело в том, что сельская поликлиника даже не муниципальное учреждение и её финансирование происходит из бюджета другого уровня.

Если юридически всё однозначно, то моральная сторона оставляет вопросы

Не скрою, когда я прочитал материал об этом прецеденте, первая мысль была: «Вот ведь гады, человек хотел хот как-то исправить ситуацию в разваливающейся на глазах больнице, а на него уголовное дело завели и деньги немалые с него взыскали».

Но ведь мотивы чиновника могли быть и совершенно иными.

К примеру, приближаются муниципальные выборы, есть несколько кандидатов на пост главы сельского поселения и нужен какой-то «красивый ход», который позволил бы эффектно выглядеть в глазах избирателей — вместо своего кабинета отремонтировал поликлинику. Красиво.

Ремонт больницы вполне подходящий сценарий. При этом игнорируется наличие в стране бюджетов разных уровней и тот факт, что траты бюджетных средств на ремонт больницы ведут к недостатку финансирования муниципальных нужд.

Я не утверждаю, что муниципальный чиновник мыслил именно так. Просто версия.

Предлагаю подискутировать

Хотел бы послушать мнение подписчиков в комментариях. Вопрос ведь не однозначный.

Юридически здесь все понятно, а вот что с точки зрения целесообразности?

Источник информации можно посмотреть здесь.
153 views06:15
Открыть/Комментировать
2022-02-02 09:15:00Женщина купила абонемент на 50 процедур, а посетила лишь 26. Можно вернуть деньги за оставшиеся?

— Ситуация

Женщина пропускала процедуры по личным причинам и в итоге прошла лечение лишь 26 раз из 50. Она затребовала от контрагента калькуляцию расходов, организация предоставила таковую. Фактически гражданка получила услуги на 105 300 рублей, при этом заплатила за абонемент она 164 550 рублей.

Позиции судов

С иском о взыскании разницы — 59 250 рублей — она обратилась в районный суд. И проиграла.

Отказ районного суда удовлетворить иск выглядит совершенно логично. Услуге не были оказаны по причине неявки потребителя, вины исполнителя в произошедшем нет.

Более того, в договоре, заключенном между заказчиком и исполнителем впрямую указано, что пропущенные процедуры не возмещаются заказчику и не восстанавливаются.

Очевидное решение было подвергнуто пересмотру в «апелляции». Судьи сослались на право заказчика отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, при условии возмещения исполнителю фактически понесенных расходов.

В этом месте необходимо указать на важный момент, который суд апелляционной инстанции учитывать не захотел, но который должны учесть мы — срок договора, заключенного сторонами, истек 23 января 2018 года, тогда как с заявлением об одностороннем отказе от договора женщина обратилась лишь 22 июля 2019 года.

Как можно отказаться от договора, который не действует уже более года?

— Результат

Верховный Суд оставил в силе решение районного суда

Апелляционное определение было отменено, оставлено в силе решение суда первой инстанции — в удовлетворении иска отказано.

Полный текст Определения Верховного Суда по этому делу можно посмотреть здесь.

— Выводы

Представьте, вы купили месячный проездной на 60 поездок в городском автобусе. Условия договора — срок действия календарный месяц, количество поездок 60. Неиспользованные поездки не компенсируются и не восстанавливаются.

Согласитесь, любой потребитель, приобретая такой «проездной» понимает на что идет. И женщина в описанной истории все прекрасно понимала. Как понимала и выгодность приобретения медицинских процедур по абонементу в сравнении с их разовой оплатой по факту получения.
146 views06:15
Открыть/Комментировать